3月13日下午,由上海市律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)研究委員會、公司法業(yè)務(wù)研究委員會和信息網(wǎng)絡(luò)與高新技術(shù)業(yè)務(wù)研究委員會共同舉辦的“由‘iPad’商標(biāo)引發(fā)系列案件”討論會在上海律協(xié)35樓報告廳舉行。上海市律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)研究委員會副主任劉民選主持會議,上海市律協(xié)副會長陳乃蔚出席研討會并致辭。上海市律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)研究委員會主任傅強(qiáng)國、市律協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)與高新技術(shù)業(yè)務(wù)研究委員會主任商建剛、市律協(xié)公司法業(yè)務(wù)研究委員會副主任金迎新參加了本次研討會。會議還特別邀請了江蘇省律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會主任汪旭東、浙江省律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會主任張民元作為嘉賓出席。
一、“iPad”案件引起律師界高度關(guān)注
陳乃蔚介紹說,“iPad”案件是一個近年來罕見的、熱門的案件,引起了全國,包括法律界、經(jīng)濟(jì)界、科技界的共同關(guān)注。很多學(xué)術(shù)團(tuán)體、高校相繼組織有關(guān)“iPad”案件的研討會。盡管我們在座絕大多數(shù)律師都沒有代理這個案件,但是我們對這個案件表示出十分的關(guān)注,說明我們的法律服務(wù)跟社會的需要緊密地結(jié)合在了一起。
陳乃蔚指出,知識產(chǎn)權(quán)制度從深層次來說是一柄雙刃劍。一方面它在維護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益;另一方面,作為科學(xué)進(jìn)步的一項制度,它要有利于推動社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、科技的進(jìn)步、文化的繁榮。整個知識產(chǎn)權(quán)制度從誕生起就非常注重平衡,既保護(hù)權(quán)利人的利益,又要促進(jìn)社會的發(fā)展。這才是這個制度的生命力所在。這次討論會,滬上律師應(yīng)從“iPad”案件的處罰,從如何完善知識產(chǎn)權(quán)制度、如何運(yùn)用好這個制度來推動創(chuàng)新型國家的建設(shè)的層面上進(jìn)行深層次的研討。
陳乃蔚認(rèn)為,對權(quán)利沖突的認(rèn)識,應(yīng)該分兩種情況:一種是搭便車,即所謂的合理沖突。還有一種由于這種權(quán)利產(chǎn)生的條件和程序的不同,客觀上引起沖突。但是在“iPad”這個案件中出現(xiàn)了一個新的問題,注冊在先的權(quán)利人,對這個商標(biāo)附加值確實沒有真正做出貢獻(xiàn)的。在這種情況下不能簡單套用法律來認(rèn)定侵權(quán),應(yīng)把對法律問題的認(rèn)識提升到一個更高的層次。如果沒有修法之前,可以考慮從司法解釋的角度進(jìn)行調(diào)整。他建議律師不要把自己簡單當(dāng)做是一個法律工匠,而應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注國家政治生活中相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域里的立法、修法工作,多貢獻(xiàn)自己的智慧,最終也為律師的執(zhí)業(yè)創(chuàng)造更好的環(huán)境!
二、與會律師委員暢所欲言,各抒己見
上海市律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)研究委員會委員王小兵律師作了“商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的法律行為成立與否體現(xiàn)在最終的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同”的專題發(fā)言。他首先介紹了其所在律所北京盈科(上海)律師事務(wù)所和《第一財經(jīng)日報》一起聯(lián)合舉辦的關(guān)于“iPad”商標(biāo)研討會中與會專家學(xué)者提出的觀點(diǎn):一是國內(nèi)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識正呈現(xiàn)出逐步增強(qiáng)的明顯趨勢,部分企業(yè)甚至可以在知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)場上與跨國企業(yè)一較高低;二是知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)已成為企業(yè)競爭的工具,企業(yè)必須加以重視,而且未來企業(yè)商業(yè)競爭可能會越來越多地集中在知識產(chǎn)權(quán)方面的競爭;三是當(dāng)商標(biāo)的注冊權(quán)利人跟商標(biāo)價值的創(chuàng)造人沖突或者不一致時,該如何去保護(hù)這兩者?是否只考慮維護(hù)商標(biāo)權(quán)利人的利益,而忽視類似蘋果公司作為商標(biāo)的商品價值的創(chuàng)造人的利益;四是有部分學(xué)者提出,因為蘋果公司的品牌足夠大,即使將來不使用“iPad”商標(biāo),對蘋果公司的市場推廣也可能沒有太大影響。但是如果法院判決蘋果公司不能使用“iPad”商標(biāo),蘋果公司將會因此而向深圳唯冠支付相應(yīng)的前期使用費(fèi)。同時,他認(rèn)為,本案中唯冠是在行使正當(dāng)?shù)臋?quán)利,至少在法律上是在行使它的權(quán)利。無論深圳唯冠是否全程參與了商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓談判,最終沒有在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上簽字或蓋章,就不能夠代表其公司本身的意志。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的法律行為成立是體現(xiàn)在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同的結(jié)果。如果能夠認(rèn)定“iPad”是一個知名商品的特有名稱的話,可以考慮以此抗辯深圳唯冠的商標(biāo)權(quán)。
關(guān)于表見代理還是隱名代理的爭議,上海市律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)研究委員會委員劉春泉律師認(rèn)為,楊榮山在這件事情的授權(quán)應(yīng)該作為深圳唯冠公司的法定代表人,不是隱名代理,也不是表見代理。因此,本案存在第三種認(rèn)定的方案。曾經(jīng)有個案例,英國公司與中國大陸公司交易,也發(fā)生蘋果公司類似的情況,最后上海的法院認(rèn)定為共同交易,而不是現(xiàn)在蘋果公司所說的集體交易。集體交易和共同交易是不同的。如考慮共同交易的思路,那么蘋果公司在這個案件中,可以獲得中國法律的救濟(jì)。在談到“iPad”有沒有可能泛化成一種通用名稱時,他表示以前也出現(xiàn)過兩個近似商標(biāo)并存的案例,如杉杉和彬彬西服、上島咖啡等。案件最后通過并存來解決。本案是否可以通過并存的方案來解決,值得大家討論。同時,他指出,對于公司上市以及重大產(chǎn)品發(fā)布,尤其對于科技型企業(yè),應(yīng)當(dāng)建立一個知識產(chǎn)權(quán)專項審查制度或是上市公司專項審查。這對企業(yè)具有很重要的保護(hù)意義。
上海市律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)研究委員會委員沙海濤律師著重談到了兩個不同的判決結(jié)果關(guān)鍵在于英美律師對中國法理解的差異。他認(rèn)為,蘋果公司在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的過程中曾經(jīng)征求過中國律師的意見,但是中國律師沒有真正參與其中。在最后簽訂協(xié)議的時候,蘋果中國律師并沒有真正去提出一個決定性的建議。原因在于蘋果律師看到所有文件以后,認(rèn)為這些材料已經(jīng)足夠證明轉(zhuǎn)讓合同是有效的。他還對香港與深圳判決的依據(jù)進(jìn)行了介紹:根據(jù)同樣的證據(jù),為什么香港法官和大陸法官會得出不同的結(jié)論?從去年12月份深圳法院的判決書來看,主要問題應(yīng)該是發(fā)生在英美律師對中國法的理解差異上。香港法官在看到這些證據(jù)以后,在判決書里用了“共謀”,認(rèn)定有惡意,是串通的。而深圳中院的法官認(rèn)定爭議焦點(diǎn)在于是否構(gòu)成表見代理的問題。因此,雖然是不同的結(jié)論,但是香港的判決和深圳中院的判決并沒有沖突。關(guān)于認(rèn)定“iPad”商標(biāo)是否侵權(quán)的問題,他認(rèn)為可以參考反向混淆理論。在本案中,所有的證據(jù)都能夠證明唯冠的惡意或者共謀是很明顯的。考慮到深圳唯冠沒有使用過“iPad”商標(biāo),而且本身惡意,其反向混淆也不構(gòu)成。即便“iPad”商標(biāo)權(quán)屬于唯冠,蘋果公司“iPad”也可以與深圳唯冠“iPad”各自為“陣”,雙方共存。
上海市律協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)與高新技術(shù)業(yè)務(wù)研究委員會副主任馬遠(yuǎn)超律師指出,深圳唯冠構(gòu)成濫用公司法人獨(dú)立地位。他認(rèn)為公司法人獨(dú)立地位是指公司作為法律擬制法人主體,具有獨(dú)立意志。這個獨(dú)立意志有別于公司的股東和公司職員。公司法人具有獨(dú)立地位是我國《公司法》的基石,但是在《公司法》修改之后,這個原則不再成為一個絕對性的原則,因為在《公司法》第20條規(guī)定,公司股東不得濫用公司法人地位,公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任逃避債務(wù)的,嚴(yán)重?fù)p壞公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。通過這個規(guī)定可以看到:第一,濫用公司法人獨(dú)立地位是限于公司的股東;第二,公司對外債務(wù)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。從這個規(guī)定里面得到一個信息,濫用公司法人獨(dú)立地位這種行為是我國法律所禁止。而通過相關(guān)案件事實的還原,他認(rèn)為深圳唯冠構(gòu)成了濫用公司法人獨(dú)立地位的原則,這是一個值得二審法官討論的問題。
上海市律協(xié)公司法業(yè)務(wù)研究委員會副主任金迎新律師則認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)從《合同法》的角度認(rèn)定商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同生效與否。他指出,案件的爭議歸根結(jié)底還是商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同是否生效的問題。如果確認(rèn)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的合同成立,并且生效,那么蘋果公司的勝訴不言而喻,反之唯冠公司勝訴。深圳中級法院的判決是根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定,這樣的判決與《合同法》的理解是有差異的。既然楊榮山是唯冠多個公司的大股東、法定代表人,寫了一個“準(zhǔn)”字,而且對方也支付了對價,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)該是成立的。如果按照《商標(biāo)法》的規(guī)定,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓需要商標(biāo)局的核準(zhǔn),那么轉(zhuǎn)讓地點(diǎn)和適用法律也是本案的關(guān)鍵。按照《合同法》的原理來講,如果沒有違反禁止性的法律規(guī)定,那么合同應(yīng)該是成立的。這樣的結(jié)果傾向于蘋果公司,也有利于商業(yè)進(jìn)步。
上海市律協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)與高新技術(shù)業(yè)務(wù)研究委員會主任商建剛律師指出,訴訟案件的辦理關(guān)鍵還在于訴訟策略。他認(rèn)為可以進(jìn)行一個確認(rèn)不侵權(quán)的訴訟。由于認(rèn)定商標(biāo)注冊和認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的法律依據(jù)不同,如果蘋果公司無法從商標(biāo)注冊的角度受到法律保護(hù),可以換一個角度考慮從使用商標(biāo)、但不侵犯注冊商標(biāo)權(quán)利人的注冊商標(biāo)權(quán)的角度來爭取這個案件。從整個案件的進(jìn)展來看,他認(rèn)為其中反映出一個訴訟策略的問題。當(dāng)一個案件的多個程序幾乎同時在進(jìn)行的時候,律師需要在訴訟過程中反復(fù)思考全盤訴訟策略,特別涉及到跨境的,涉及到不同法院的案子當(dāng)中,一個案件中的材料很可能成為另外一個案子中對自己當(dāng)事人不利的材料。
上海市律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)研究委員會主任傅強(qiáng)國強(qiáng)調(diào),通過這起案件,中國律師在跨國公司的經(jīng)營過程中的重要性逐步顯現(xiàn)。任何一個跨國公司在中國經(jīng)營,涉及到中國的法律問題,如果不咨詢中國律師,就有可能犯這種錯誤。而且這個案子涉及的不僅是知識產(chǎn)權(quán)的問題,還涉及《合同法》和《公司法》的問題。國外知名品牌大公司,他們的法律部門和生產(chǎn)部門以及銷售部門,往往會產(chǎn)生沖突。銷售部門和市場部門認(rèn)為可以推出市場的產(chǎn)品,法律部門往往會提出相關(guān)法律風(fēng)險的建議,而蘋果公司的律師在解決這些沖突的時候,可能沒有很好地與中國大陸律師溝通,從而使整個事件演變成目前的局面。
三、外省律協(xié)嘉賓拋磚引玉,重在參與
江蘇省律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會主任汪旭東律師將江蘇省律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會對于該案件的討論同與會律師進(jìn)行了分享。他們認(rèn)為,蘋果公司不應(yīng)對使用“iPad”商標(biāo)的行為承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一,關(guān)于深圳唯冠的商標(biāo)有沒有轉(zhuǎn)讓給蘋果公司。江蘇省律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會的委員律師們都傾向于認(rèn)同轉(zhuǎn)讓過程完成了。有沒有在國家商標(biāo)局進(jìn)行最后的登記是另外一回事。江蘇省高院曾發(fā)布過一份司法意見,其中對于公司重要人員,包括像法定代表人、特定部門的負(fù)責(zé)人,比如銷售科的科長,或者銷售經(jīng)理,他們對外所簽署的有關(guān)文件,即使在法庭上否認(rèn)蓋章或否認(rèn)授權(quán),也認(rèn)定具有職務(wù)代表性,無需另外授權(quán),法院可以據(jù)此認(rèn)可。而楊榮山是三個公司的法定代表人,他對外簽署的文件,如果很明確地說代表哪一方,結(jié)果就很清楚。而如果沒有明確的話,尤其是當(dāng)他簽署了一個“準(zhǔn)”字,文件如果包含了他所擔(dān)任的法定代表人的企業(yè)的商標(biāo),那么江蘇法院對于這樣的行為認(rèn)定是不存在歧義的。
第二,關(guān)于發(fā)生在深圳的商標(biāo)侵權(quán)訴訟。江蘇省律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會曾經(jīng)做過一個專門的調(diào)查,得出一個結(jié)論,絕大部分的消費(fèi)者不認(rèn)為“iPad”是一個傳統(tǒng)意義的電腦、計算機(jī),而是一個新的商品。由于我國《商標(biāo)法》對于認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)主要依據(jù)兩個因素:一是在相同或者類似的商品上,二是使用相同或者近似的商標(biāo)。這種情況下,能否以此認(rèn)定相同和類似的商品,絕大部分人認(rèn)為兩個商品并不相同。因此,蘋果“iPad”是否構(gòu)成侵權(quán)值得進(jìn)一步探討。
第三,關(guān)于賠償數(shù)額的問題。即使法院最終認(rèn)定蘋果公司因使用“iPad”構(gòu)成對深圳唯冠的商標(biāo)侵權(quán)的行為成立,蘋果也不應(yīng)該有過多的賠償責(zé)任,甚至沒有賠償責(zé)任。原因主要有兩方面:一方面,蘋果公司在本案中不存在傳統(tǒng)意義上商標(biāo)侵權(quán)搭便車或者傍名牌。盡管唯冠首先注冊了這個商標(biāo),但是沒有推出相關(guān)商品,沒有使用這個商標(biāo);另一方面,“iPad”之所以深入人心,不是因為唯冠的注冊,而是因為蘋果公司的使用。因此,江蘇司法界在這個問題上持肯定的觀點(diǎn),發(fā)生這種情況,基本上不會支持賠償。在江蘇出現(xiàn)過類似的判決,這個判決最后結(jié)果實際上駁回商標(biāo)權(quán)人的起訴。按照江蘇高院有關(guān)法官的說法,他們傾向于保護(hù)一切勞動,只要在這個商標(biāo)上付出努力,就對得到的回報給予肯定。而且現(xiàn)在最高法院也存在傾向這種觀點(diǎn)。
浙江省律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會主任張民元律師認(rèn)為,蘋果公司旨在策劃一場“iPad”全球銷售的大方案。他對整個爭議事件中的事實和種種行為進(jìn)行分析,認(rèn)為唯冠告國內(nèi)經(jīng)銷商的目的旨在純粹炒作。蘋果公司的法務(wù)從2006年已經(jīng)開始策劃商標(biāo)收購案,策劃了整整3年,很難想象蘋果公司不清楚“iPad”商標(biāo)的主體。而通過分析“iPad”在中國大陸真正的消費(fèi)市場,張民元認(rèn)為蘋果的律師沒有犯任何錯誤,他們只是策劃了一個“iPad”全球銷售的大方案。●