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2015年文化傳媒領(lǐng)域經(jīng)典案例評析(下)

    日期:2016-04-29     作者:文化傳媒業(yè)務(wù)研究委員會

6. 新浪訴鳳凰網(wǎng)體育直播畫面侵權(quán)案
 
裁判文書索引:
一審:北京市朝陽區(qū)人民法院(2014)朝民(知)初字第40334號民事判決書
案情簡介:
    新浪互聯(lián)公司將被告天盈九州公司遂訴至法院,稱原告新浪互聯(lián)公司從中超聯(lián)賽有限責(zé)任公司(簡稱中超公司)取得中國足球協(xié)會(以下簡稱中國足協(xié)開發(fā)中超聯(lián)賽的電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)及各種多媒體版權(quán)等權(quán)利。被告擅自將電視臺正在直播的中超比賽的電視信號通過信息網(wǎng)絡(luò)同步向公眾進行轉(zhuǎn)播的行為侵犯了新浪互聯(lián)公司享有以類似攝制電影方式創(chuàng)作的涉案體育賽事節(jié)目的作品著作權(quán)。同時,新浪互聯(lián)公司認(rèn)為,賽事組織者的賽事轉(zhuǎn)播的授權(quán)制度是一種值得法律保護的正當(dāng)競爭秩序,被告的行為破壞了這種商業(yè)模式構(gòu)成的競爭秩序和其所體現(xiàn)的商業(yè)道德,構(gòu)成了不正當(dāng)競爭。故此,新浪互聯(lián)公司請求法院判令被告停止侵權(quán)、消除影響并支付1000萬元的損害賠償。
   北京市朝陽區(qū)人民法院依據(jù)《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》,《中華人民共和國著作權(quán)法》等法律規(guī)定,認(rèn)定被告天盈九州公司通過鏈接的技術(shù)手段、以與他人分工合作的方式,未經(jīng)許可向用戶提供涉案賽事的轉(zhuǎn)播,侵犯了新浪互聯(lián)公司對賽事畫面作品享有的著作權(quán),判決被告承擔(dān)停止侵權(quán)、賠禮道歉、賠償損失的侵權(quán)責(zé)任。  
案件評析:
    本案并非是首例觸及體育賽事保護糾紛的案例,2013年“體奧動力訴上海新賽季”案中,對“奧運開幕式”和體育賽事的判定,和本案中鳳凰網(wǎng)所轉(zhuǎn)播對象的可版權(quán)性問題一致。但是在上述案件中,法院并未對體育賽事構(gòu)成何種作品(權(quán)利客體)及對應(yīng)著作權(quán)中的哪項具體權(quán)利并未給出明確認(rèn)定,以至于在理論界和實務(wù)界還存在很多不同的聲音。而本案中法院卻給出了清晰明了的解釋,這對體育賽事節(jié)目保護模式提供了重要的借鑒意義。
    一、關(guān)于體育賽事轉(zhuǎn)播對象的可版權(quán)性問題,本案法院明確認(rèn)為賽事畫面可以構(gòu)成作品,屬于畫面作品。在本案中,法院認(rèn)為,依照法律規(guī)定,具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果,才可構(gòu)成我國著作權(quán)法所保護的作品。是否具有獨創(chuàng)性,成為法院判定涉案賽事轉(zhuǎn)播畫面是否構(gòu)成作品的關(guān)鍵。從賽事的轉(zhuǎn)播、制作的整體層面上看,賽事的轉(zhuǎn)播、制作是通過設(shè)置不確定的數(shù)臺或數(shù)十臺或數(shù)幾十臺固定的、不固定的錄制設(shè)備作為基礎(chǔ)進行拍攝錄制、形成用戶、觀眾看到的最終畫面,但固定的機位并不代表形成固定的畫面。用戶看到的畫面,與賽事現(xiàn)場并不完全一致,也非完全同步。這說明了其轉(zhuǎn)播的制作程序,不僅僅包括對賽事的錄制,還包括回看的播放、比賽及球員的特寫、場內(nèi)與場外、球員與觀眾,全場與局部的畫面,以及配有的全場點評和解說。而上述的畫面的形成,是編導(dǎo)通過對鏡頭的選取,即對多臺設(shè)備的多個鏡頭的選擇、編排的結(jié)果。而這個過程,不同的機位設(shè)置、不同的畫面取舍、編排、剪切等多種手段,會導(dǎo)致不同的最終畫面,或者說不同的賽事編導(dǎo),會呈現(xiàn)不同的賽事畫面。就此,盡管法律上沒有規(guī)定獨創(chuàng)性的標(biāo)準(zhǔn),但應(yīng)當(dāng)認(rèn)為對賽事錄制鏡頭的選擇、編排,形成可供觀賞的新的畫面,無疑是一種創(chuàng)作性勞動,且該創(chuàng)作性從不同的選擇、不同的制作,會產(chǎn)生不同的畫面效果恰恰反映了其獨創(chuàng)性。即賽事錄制形成的畫面,構(gòu)成我國著作權(quán)法對作品獨創(chuàng)性的要求,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為作品。
    本案法院雖然明確了具體的作品類型,但直接將上述作品認(rèn)定為畫面作品,卻存在值得商榷的地方。在著作權(quán)法規(guī)定權(quán)利客體的第三條中,并無畫面作品這一類別,法院為何別出心裁,另外增加了一個畫面作品,在判決書中并未看到明確的解釋。結(jié)合我國現(xiàn)行著作權(quán)法列舉的作品類別,我們認(rèn)為將涉案作品認(rèn)定為“以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品”更為適當(dāng)。
    二、體育賽事的非法轉(zhuǎn)播行為,究竟侵犯了何種著作權(quán)權(quán)利。本案中涉案法院適當(dāng)發(fā)揮了其自由裁量權(quán),將其認(rèn)定為“應(yīng)當(dāng)由著作權(quán)人享有的其他權(quán)利”,在司法實踐中也屬于一種巨大進步。 法院認(rèn)為就涉案的轉(zhuǎn)播行為,盡管是在信息網(wǎng)絡(luò)的條件下進行,但不能以交互式使得用戶通過互聯(lián)網(wǎng)在任意的時間、地點獲得,故該行為不屬于我國著作權(quán)法所確定的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的范疇,但仍應(yīng)受我國著作權(quán)法的保護,即屬于“應(yīng)當(dāng)由著作權(quán)人享有的其他權(quán)利”。我們認(rèn)為法院適用該兜底條款保護并無不當(dāng)。 (楊小青)
7. 邁克爾?喬丹商標(biāo)爭議行政糾紛案
 
裁判文書索引:
一審:北京市第一中級人民法院(2014)一中行(知)初字第9171號行政判決書
二審:北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第1577號行政判決書
案情簡介:
喬丹公司是一家位于福建省晉江市的體育用品生產(chǎn)商,2000年以來,該公司在服裝、鞋、書包等多個商品上注冊了“QIAODAN”、“僑丹”、“橋丹”、“喬丹王”等多個商標(biāo)。美國籃球明星邁克爾?喬丹認(rèn)為,喬丹公司上述行為違反《反不正當(dāng)競爭法》中所指的誠實信用原則,侵犯了其姓名權(quán)和肖像權(quán),且這些商標(biāo)的使用會造成公眾對產(chǎn)品來源的誤認(rèn),擾亂正常的市場秩序,遂向商評委申請撤銷喬丹體育的78個相關(guān)注冊商標(biāo)。因未獲商評委支持,邁克爾?喬丹又向法院提起了一系列行政訴訟。法院認(rèn)為,爭議商標(biāo)中的“喬丹”并不必然指向邁克爾?喬丹,爭議商標(biāo)中的運動人物為剪影設(shè)計,相關(guān)公眾亦難以將其認(rèn)定為邁克爾?喬丹,最終駁回了邁克爾?喬丹的訴訟請求。
案件評析:
    “喬丹”商標(biāo)系列案涉及名人姓名權(quán)與商標(biāo)權(quán)的沖突問題,頗受關(guān)注。近年來這樣的案件屢有發(fā)生,比較典型的有“易建聯(lián)”商標(biāo)案、“姚明一代”商標(biāo)案、“張學(xué)友”商標(biāo)案等。我國商標(biāo)采取“申請在先”原則,但申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。名人姓名具有較高的知名度,承載著名人聲譽。將名人姓名當(dāng)做商標(biāo)使用,能起到宣傳商品或服務(wù)、縮短公眾對商品或服務(wù)認(rèn)知時間的作用,有助于經(jīng)營者在激烈的市場競爭中搶占優(yōu)勢。名人姓名權(quán)屬于在先權(quán)利,這也是“易建聯(lián)”商標(biāo)案、“姚明一代”商標(biāo)案、“張學(xué)友”商標(biāo)案中名人姓名權(quán)得到較好保護的原因。為何邁克爾?喬丹的主張得不到支持?如何界定姓名權(quán)與商標(biāo)權(quán)的權(quán)利邊界成為理論界和實務(wù)界熱議的話題。
    借鑒國外經(jīng)驗,通過立法方式解決姓名權(quán)與商標(biāo)權(quán)的權(quán)利邊界是較為明智的選擇,但遺憾的是2013年修訂的《商標(biāo)法》并未明確該類問題,司法實踐中處理具體案件時也不得不套用 《民法通則》中的“誠實信用”原則。
    在“喬丹”商標(biāo)系列案中,爭議商標(biāo)“喬丹”僅是籃球明星邁克爾?喬丹的姓氏,姓氏并不等同于姓名。換言之,“喬丹”與“邁克爾?喬丹”或“Michael Jordan”等并不能完全劃等號。反之,喬丹公司經(jīng)過二十多年持續(xù)發(fā)展,在全國有上千門店和數(shù)萬名員工,其商品早已走進千家萬戶,市場份額較大??吹健皢痰ぁ鄙虡?biāo),消費者很同樣會與喬丹公司產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。《最高人民法院<關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見>》第九條也有“對于注冊使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成自身的相關(guān)公眾群體的商標(biāo),不能輕率地予以撤銷,在依法保護在先權(quán)利的同時,尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商標(biāo)區(qū)別開來的市場實際。要把握商標(biāo)法有關(guān)保護在先權(quán)利與維護市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神,注重維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場秩序,防止當(dāng)事人假商標(biāo)爭議制度不正當(dāng)?shù)赝稒C取巧和巧取豪奪,避免因輕率撤銷已注冊商標(biāo)給企業(yè)正常經(jīng)營造成重大困難。與他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財產(chǎn)權(quán)利相沖突的注冊商標(biāo),因超過商標(biāo)法規(guī)定的爭議期限而不可撤銷的,在先權(quán)利人仍可在訴訟時效期間內(nèi)對其提起侵權(quán)的民事訴訟,但人民法院不再判決承擔(dān)停止使用該注冊商標(biāo)的民事責(zé)任。”的論述。
    綜合考慮法律及政策等因素,我們就不難理解法院對“喬丹”商標(biāo)系列案的最后結(jié)論。(葉萍)
8. “功夫熊貓”商標(biāo)異議案
 
裁判文書索引:
一審:北京市第一中級人民法院(2014)一中行(知)初字第4257號行政判決
二審:北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第1969號行政判決書
案情簡介 :
夢工場動畫影片公司是動畫電影“功夫熊貓KUNGFUPANDA”的出品單位,并于2006年6月6日申請注冊“KUNGFUPANDA”商標(biāo),核定使用于第9類“計算機外圍設(shè)備等商品和第28類“活動玩偶玩具”等商品上。2008年12月22日,胡曉中注冊申請“KUNGFUPANDA”,指定使用于第12類“方向盤罩”等商品上(爭議商標(biāo)第6806482號)。
夢工場在對爭議商標(biāo)提起異議復(fù)審時,提出了基于知名電影“功夫熊貓KUNGFUPANDA”的“在先商品化權(quán)”。該主張在商標(biāo)評審委員會的裁定和一審判決中,均未獲支持。二審法院則認(rèn)為“知名電影名稱或電影人物形象及其名稱”屬于受法律保護的民事權(quán)益,可以構(gòu)成適用2011年《商標(biāo)法》第三十一條“在先權(quán)利”予以保護的在先“商品化權(quán)”。最終判決撤銷一審判決和商評委裁定,要求商評委就爭議商標(biāo)重新做出異議復(fù)審決定。
案件評析:
“商品化權(quán)”在我國以往的學(xué)術(shù)討論中亦稱“形象權(quán)”,被認(rèn)為是人格權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的交叉范疇。本案兩級法院均確認(rèn)“商品化權(quán)”并非我國現(xiàn)行法律所明確規(guī)定的民事權(quán)利或法定民事權(quán)益類型,但在此基礎(chǔ)上,針對“商品化權(quán)”是否能被保護的認(rèn)定,兩級法院作出了截然相反的裁判。
一、對于2001《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”中“在先權(quán)利”一審法院認(rèn)為必須是“法律明確設(shè)定,并對其取得要件、保護內(nèi)容等均作出相應(yīng)明確規(guī)定的權(quán)利”。而二審法院認(rèn)為“在先權(quán)利”不僅“包括現(xiàn)行法律已有明確規(guī)定的在先權(quán)利,也包括根據(jù)《民法通則》和其他法律的規(guī)定應(yīng)予保護的合法權(quán)益”。而知名電影名稱或知名電影人物形象及其名稱,能與特定商品或服務(wù)的商業(yè)主體或商業(yè)行為相結(jié)合,“使權(quán)利人據(jù)此獲得電影發(fā)行之外的商業(yè)價值與交易機會”,屬于應(yīng)予保護的合法權(quán)益。如不予保護,將與商標(biāo)法的立法目的相違背。除知名度外,有無足夠的創(chuàng)造性勞動以及投資顯然也被二審法院納入是否應(yīng)當(dāng)作為在先“商品化權(quán)”保護的考量范疇。
二、一審法院認(rèn)為“商品化權(quán)”的權(quán)益內(nèi)容和權(quán)益邊界均不明確,故難以保護。而二審法院在認(rèn)為其可保護的同時,對“商品化權(quán)”的保護范圍進行了說理明確,指出需要綜合考慮“知名度高低和影響力強弱”以及“混淆誤認(rèn)的可能性”。并特別指出“商品化權(quán)的保護范圍并不當(dāng)然及于全部商品和服務(wù)類別”,仍需進行個案分析,綜合相關(guān)因素判斷。
隨著商業(yè)模式發(fā)展,知名作品名稱及虛擬人物形象等的商業(yè)價值和商業(yè)機會已經(jīng)開始成為與傳統(tǒng)著作權(quán)收益分庭抗禮甚至后來居上的重要價值組成。本案對于“商品化權(quán)”在商標(biāo)權(quán)保護領(lǐng)域的肯定,無疑會在未來產(chǎn)生重要的引導(dǎo)和參考價值,影響商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法領(lǐng)域。(鄒娟娟)
9. 杭州大頭兒子公司訴央視動畫著作權(quán)糾紛案
 
裁判文書索引:
一審: 浙江省杭州市濱江區(qū)人民法院(2014)杭濱知初字第636號民事判決
二審: 浙江省杭州市中級人民法院(2015)浙杭知終字第357號民事判決書
案情簡介:
動畫片《大頭兒子和小頭爸爸》由上??茖W(xué)教育電影制片廠與中央電視臺合作制作完成。其中,動畫片中的三個人物設(shè)計系委托劉澤岱創(chuàng)作。2012年,劉澤岱把這三個卡通形象的著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給了杭州大頭兒子公司。之后,央視動畫在翻拍新動畫片時再次使用了這些形象,杭州大頭兒子公司認(rèn)為對方這一行為侵害了原告對美術(shù)作品享有的著作權(quán),遂將央視動畫告上法庭,要求央視動畫停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失160萬元。一審法院審理后認(rèn)定,劉澤岱獨立創(chuàng)作“大頭兒子”、“小頭爸爸”、“圍裙媽媽”三幅美術(shù)作品,因此劉澤岱對三幅美術(shù)作品享有完整的著作權(quán),其轉(zhuǎn)讓三個動畫人物的著作權(quán)同樣合法有效。而央視在拍《新大頭兒子和小頭爸爸》時,未向原作者許可,故構(gòu)成了侵權(quán)。不過,法院并沒有最終判決央視動畫停止侵權(quán),法院給出的解釋為,《新大頭兒子和小頭爸爸》獲得廣泛認(rèn)知度、取得很好的社會效果,如判決停止播放,會造成社會資源的巨大浪費,故以提高賠償額的方式作為停止侵權(quán)行為的替代方式,判決央視動畫賠償原告杭州大頭兒子公司共計126.612萬元。一審判決后原被告雙方均上訴,二審法院駁回雙方上訴,維持原判。
案件評析:
本案的判決之所以獲得了廣泛關(guān)注,除了動畫片本身的知名度之外,一個很重要的原因在于法院判定被告侵權(quán)的同時,沒有判令停止使用,而是以提高賠償額的方式作為替代。
在我國現(xiàn)行的《著作權(quán)法》下,針對未經(jīng)許可使用作品的侵權(quán)行為,著作權(quán)人有權(quán)同時行使排他權(quán)(即要求停止使用)和取得報酬權(quán)(即要求賠償)。在絕大多數(shù)的著作權(quán)侵權(quán)案件的判決中,這兩種權(quán)利是不加區(qū)分的,只要侵權(quán),則理所當(dāng)然要同時停止侵權(quán)和賠償損失。而著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)作為一種經(jīng)濟性的權(quán)利,其作用是為著作權(quán)人帶來更多的經(jīng)濟回報,從而鼓勵創(chuàng)作,達到《著作權(quán)法》促進文藝發(fā)展和繁榮的立法目的。如果忽視了排他權(quán)和取得報酬權(quán)的區(qū)分,一概判令侵權(quán)人停止侵權(quán),則很可能造成阻礙作品傳播的后果,違背立法宗旨。
從這個角度來看,針對通過受讓獲得著作權(quán)、并不擁有著作人身權(quán)的原告,本案的兩審法院比較合理地區(qū)分了著作財產(chǎn)權(quán)中的排他權(quán)和取得報酬權(quán),突破了通常的著作權(quán)侵權(quán)案件判決的框架,比較符合《著作權(quán)法》的立法宗旨,對類似案件具有啟發(fā)性的意義。
不過,本案的判決同時也留下了很多有待解決的問題,比如:
一、本案判決的金額應(yīng)該是包括了作為被告將來繼續(xù)使用涉案美術(shù)作品應(yīng)當(dāng)支付給原告的對價,這等于是無限期地剝奪了原告因被告的使用行為繼續(xù)獲得報酬的權(quán)利;
二、沒有限定被告繼續(xù)使用涉案美術(shù)作品的方式。判決將木偶劇定性為“具有公共文化屬性”的作品,其改編行為被納入了被告可以使用的范圍。那么,游戲等衍生商品的開發(fā)、銷售呢? 
三、本案原告訴請的賠償金額為每個形象50萬元,判決每個形象40萬元,雖然法院認(rèn)為是“提高”了賠償額,但尚在原告訴請范圍之內(nèi)。如果原告沒有請求賠償呢?如果這樣的判決被廣泛效仿,是否會引導(dǎo)原告不得不先提起停止侵權(quán)的訴訟,獲得支持之后再提起要求賠償?shù)脑V訟呢?這顯然不僅增加原告訴累,而且浪費司法資源。
四、本案法院認(rèn)為涉案動畫片“獲得了社會公眾的廣泛認(rèn)知,取得了較好的社會效果”,如果判決停止播放,“將會使一部優(yōu)秀的作品成為歷史,造成社會資源的巨大浪費?!比绻皇且徊俊皟?yōu)秀”的作品呢?法院是否有能力、或有權(quán)對一部侵權(quán)作品是否“優(yōu)秀”做出評價,進而基于評價的結(jié)果給予不同的待遇?
總之,本案判決的效果等于是在法律規(guī)定的法定許可之外為原告的美術(shù)作品設(shè)定了一個“強制許可”,即使不問該許可內(nèi)容是否足夠明確,僅關(guān)于是否超出了法院自由裁量的范圍,也必然會引起極大的爭議,希望這樣的爭議能將各方對相關(guān)問題的思考進一步引向深入。(倪挺剛)
  10. 深圳聲影網(wǎng)絡(luò)訴無錫僑聲娛樂侵害著作權(quán)案
 
裁判文書索引:
一審:江蘇省無錫市中級人民法院(2014)錫知民初字第90號民事判決書
二審:江蘇省高級人民法院(2015)蘇知民終字第00100號民事判決書
案情簡介:
    聲影公司經(jīng)獨家授權(quán),獲得以自己的名義授權(quán)卡拉OK等公共娛樂場所復(fù)制、公開放映和傳播涉案54首音樂作品的權(quán)利,并有權(quán)以自己的名義向侵權(quán)使用者提起訴訟。聲影公司起訴僑聲公司未經(jīng)許可將涉案音樂作品復(fù)制保存在其服務(wù)器上并向公眾提供卡拉OK點播服務(wù),侵犯了其復(fù)制權(quán)、表演權(quán)。一審法院認(rèn)為,涉案音樂電視作品的復(fù)制權(quán)、表演權(quán)應(yīng)由制片者享有,詞曲作者不能就該作品單獨主張詞曲的復(fù)制權(quán)、表演權(quán)。二審法院認(rèn)為,聲影公司行為的實質(zhì)是在行使著作權(quán)集體管理組織的職能及權(quán)利,違反了除著作權(quán)集體管理組織外,任何組織和個人不得從事著作權(quán)集體管理活動的禁止性規(guī)定。
案件評析:
   在實踐中,卡拉OK娛樂場所所使用的歌曲MV,通常由中國音像著作權(quán)集體管理協(xié)會統(tǒng)一管理授權(quán),但有不少第三方公司或知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu),通過其他渠道獲得歌曲的授權(quán),在此授權(quán)基礎(chǔ)上,向卡拉OK娛樂場所提起著作權(quán)侵權(quán)索賠,這也導(dǎo)致了一些卡拉OK即使已獲得音協(xié)授權(quán),還是會受到多個主體起訴的亂象。本案的重要參考價值在于二審判決,將爭議焦點集中在著作權(quán)集體管理問題上,其判決結(jié)果對該類長期存在爭議的案件具有指導(dǎo)性意見。
   本案二審查明,播種者公司(甲方)與聲影公司(乙方)簽訂的《音像著作權(quán)授權(quán)合同》明確指出,乙方是知識產(chǎn)權(quán)代理公司。另查明,聲影公司并非依照《著作權(quán)集體管理條例》的規(guī)定設(shè)立的著作權(quán)集體管理組織,而是經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局登記成立的有限責(zé)任公司。
    二審法院認(rèn)為:《中華人民共和國著作權(quán)法》第八條第一款規(guī)定:著作權(quán)人和與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利人可以授權(quán)著作權(quán)集體管理組織行使著作權(quán)或者與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利。著作權(quán)集體管理組織被授權(quán)后,可以以自己的名義為著作權(quán)人和與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利人主張權(quán)利,并可以作為當(dāng)事人進行涉及著作權(quán)或者與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利的訴訟、仲裁活動。
    本案所涉作品權(quán)利經(jīng)過了一系列的流轉(zhuǎn)過程,聲影公司并非涉案音樂作品詞曲的著作權(quán)人,其系依據(jù)與播種者公司簽訂的《音像著作權(quán)授權(quán)合同》主張相關(guān)訴訟權(quán)利。以上合同約定與《著作權(quán)集體管理條例》第二條規(guī)定的著作權(quán)集體管理組織的管理活動在性質(zhì)、內(nèi)容等方面均無實質(zhì)性差別。根據(jù)上述事實,聲影公司以上述與他人簽訂的授權(quán)合同為依據(jù)對卡拉OK經(jīng)營者進行收費管理并提起訴訟的行為,其實質(zhì)是在行使著作權(quán)集體管理組織的相關(guān)職能及權(quán)利,違反了《著作權(quán)集體管理條例》關(guān)于除著作權(quán)集體管理組織外,任何組織和個人不得從事著作權(quán)集體管理活動的禁止性規(guī)定。
從二審判決我們可以看到,對于“以自己名義對卡拉OK等公共娛樂場所經(jīng)營者授權(quán)使用的獨家管理”以及相應(yīng)的收費及訴訟等權(quán)利,此類授權(quán)范圍其本質(zhì)上是著作權(quán)集體管理組織的機構(gòu)職能,對于非集體管理組織行使該等權(quán)利的,將不會得到法院的支持。本案判決對于厘清卡啦OK市場中維權(quán)的主體地位,具有重要的參考價值。(劉瑩)

供稿:上海律協(xié)文化傳媒業(yè)務(wù)研究委員會
執(zhí)筆:楊小青  上海普若律師事務(wù)所
葉  萍  上海劉春雷律師事務(wù)所
鄒娟娟  上海中夏旭波律師事務(wù)所
倪挺剛  上海大邦律師事務(wù)所
劉  瑩  上海市光大律師事務(wù)所
統(tǒng)稿:黃榮楠  君合律師事務(wù)所上海分所
鄭明禮  上海市華誠律師事務(wù)所
詹德強  上海天尚律師事務(wù)所



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